Фирма зарегистрировала товарный знак. Теперь, если сторонний предприниматель использует без ее ведома аналогичное обозначение, на него можно (и нужно!) подавать в суд. Но далеко не все на рынке воруют товарные знаки, создавая если не идентичные, то очень похожие визуалы. Добросовестные предприниматели запрашивают разрешение на использование товарного знака и платят за это владельцу. Как выстроить правоотношения, какие могут быть подводные камни, читайте дальше.
Договор – основа основ
В торговле предоставление права пользования товарным знаком другому предпринимателю – нередкая история. Но чтобы сделка считалась состоявшейся, нужен корректный лицензионный договор. Он заключается с соблюдением обязательных к исполнению правил. Ключевых правила два: срок и условия использования товарного знака. Например, поместить на фасаде вывеску с названием торговой сети на два года или использовать знак для маркировки продукции в течение трех лет от даты заключения договора.
Третье не менее значимое обязательное правило – указать тип лицензии. Она определяет характер предоставления права на использование товарного знака и может быть простой или исключительной.
Также в договоре прописываются финансовые условия (вознаграждение правообладателя), порядок использования обозначения в бизнесе. Финансовым условиям рекомендуем уделить особое внимание. Лицензионный договор не может быть безвозмездным. Если в документе порядок определения, размер вознаграждения не прописаны, сделка признается несостоятельной.
Важно: лицензия не то же самое, что отчуждение. По лицензионному договору право на товарный знак передается в ограниченном объеме.
Стороной договора не может быть физическое лицо.
Лицензиар предоставляет право на использование товарного знака, лицензиат приобретает это право.
И, наконец, негласное правило или прописная истина: чем конкретнее, тем лучше. В лицензионном договоре должно быть четко прописано само право использования товарного знака, способы его реализации, ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Как показывает практика, у лицензиара чаще всего возникают проблемы именно из-за неточных формулировок. Как доказать, что лицензиат злоупотребил использованием товарного знака, нарушил условия договора, если непонятно, как предоставленное ему право должно реализовываться? Это, кстати, одна из причин для того, чтобы составить текст документа с юристом, а не использовать шаблон из интернета.
Простая, исключительная лицензия, сублицензирование
Простой лицензионный договор не ограничивает количество потенциальных лицензиатов. Лицензиар по нему может передать право на использование обозначения в бизнесе нескольким компаниями и/или ИП. Также он сохраняет за собой право без ограничений использовать товарный знак. Такой формат отлично подходит для контрактного производства.
Исключительный лицензионный договор предусматривает эксклюзивные условия для лицензиата. Это может быть использование объекта в целом, использование его на определенной территории или на конкретных условиях. На один товарный знак правообладатель может дать несколько исключительных лицензий, если они отличаются объемом прав.
Что касается сроков, отметим два моменты. Первый: срок действия договора, как правило, устанавливается лицензиаром. Второй: срок устанавливается в рамках приоритета и не может превышать 10 лет (законодательно закрепленное правило правовой охраны товарных знаков).
Финансовые риски
Другой гарантированный способ потерять деньги – заплатить лицензиару за право использования товарного знака, которого де-юре еще нет. В торговой сфере это не такая уж редкость. Сейчас многие делают ставку на скорость запуска проектов. Представим, что компания планирует продавать франшизу и подает заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Но время – деньги, да и конкуренты на хвосте. И продажа франшизы запускается до завершения регистрационных процедур. Франчайзи подписывает предварительный лицензионный договор, переводит деньги, начинает работать. А Роспатент отказывает лицензиару (франчайзеру) в регистрации товарного знака. Исключительное право не возникает, предоставлять, по сути, нечего. Получается, что франчайзи зря потратил деньги. Их, конечно, можно вернуть, но иногда процесс затягивается. Финансовый риск можно снизить, и это проще, чем кажется. Заключайте лицензионный договор после регистрации товарного знака, не платите вперед.
Работа без договора – без комментариев. Хотя, пожалуй, пару слов сказать стоит. Использование товарного знака втемную гарантирует финансовые потери. Начнем с того, что ГК РФ (ст. 1301, 1515) предусматривает право владельца товарного знака требовать компенсации, возмещения убытков. Разброс по суммам довольно большой, от 10 000 до 5 000 000 руб. Финансовые потери могут быть и больше. Все зависит от формулы расчета компенсаций. Например, по ст. 1515 ГК РФ, владелец товарного знака в качестве компенсации может потребовать выплату двукратной стоимости товаров, на которых незаконно использовалось соответствующее обозначение.
Давайте подытожим. Товарный знак по договору – это ОК, если все оформлено официально и вовремя. Субъектами правоотношений могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Если вы самозанятый без статуса ИП, заключить лицензионный договор, чтобы использовать франшизу, не получится.
Минимальный перечень условий в договоре: предмет, объект, срок (если срок не указан, по умолчанию договор считается заключенным на 5 лет), территория, способ использования товарного знака, вознаграждение лицензиара. Регистрация в Роспатенте обязательна. Расторжение договора обязательно. Факт прекращения использования товарного знака не отменяет договорных обязательств. Соглашение о расторжении договора тоже регистрируется в Роспатенте.
Планируете сделку в статусе лицензиара или лицензиата? Обращайтесь, проконсультируем на каждом этапе!
Количество показов: 55
Теги данной публикации: товарный знак
Комментарии
Тут пока нет комментариев. Будьте первыми!